פיצויים בשל מבצע "צוק איתן"

מאת: עו"ד דוד שולחני

מבצע "צוק איתן" טומן בחובו השלכות כלכליות לא פשוטות לעסקים, לנכסים, וכמובן גם לאזרחים. במסגרת זו נדרשת המדינה להפעיל את דיני מס הרכוש, המקנים פיצויים לניזוקים מנזקי מלחמה. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 מכיר בזכויות של ניזוקים מנזקי מלחמה לקבל פיצויים על נזקים אלה, בכפוף לעמידה בקריטריונים המפורטים בתקנות, כמפורט להלן.

סוגי הנזקים:

בהתאם להגדרות הקיימות בחוק, קיימים שני סוגי נזקים – נזק ישיר ונזק עקיף.

נזק ישיר

נזק ישיר הוא פגיעה ישירה כתוצאה ממעשה איבה ("נזק מלחמה"), והוא מזכה בפיצוי הנפגע בכל רחבי הארץ. על מנת לקבל את הפיצוי יש להגיש הודעה על קרות הנזק למנהל מס רכוש, בתוך שבועיים מיום קרות הנזק. תביעה לפיצויים תוגש למנהל בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק.

נזק עקיף

נזק עקיף מוגדר בחוק כהפסד, מניעת רווחים או מניעת אפשרות לנצל נכסים, כתוצאה מפעולות מלחמתיות של צה"ל או של צבאות אויב או מפעולות איבה אחרות נגד ישראל.

ככלל בנזקים עקיפים קיימת הפרדה בין ישובים המוגדרים כ"ישוב ספר" (כגון יישובי "עוטף עזה"- יד מרדכי, כפר עזה וכד') הזכאים לפיצוי, לבין ישובים שאינם עונים להגדרה זו ואשר על כן אינם זכאים לפיצוי בגין  נזקים עקיפים.

על אף האמור, ולנוכח הנזקים שנגרמו למעגל רחב של עסקים ובתים בכל אזור הדרום והשפלה, בואכה מרכז הארץ, ביום 28.07.14 שר האוצר יאיר לפיד, חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ, בין  הטווחים 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בעקבות מבצע "צוק איתן". התקנות מתייחסות לתקופה שבין 8.7.14 עד 31.8.14, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן", לפי המוקדם ביניהם.

לאחר אישור התקנות בכנסת, יהיה רשאי כל ניזוק שבתוך הטווח המוכרז להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים ברשות המסים באחד מתוך שלושה מסלולים (ירוקים), כדלקמן:

מסלול שכר – מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששילם לעובדים עבור ימי היעדרותם  שנבעו כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף. כמו-כן הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם הקטנים מתחת לגיל 14, ולראשונה גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.

מסלול מחזורים – בעל עסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪.

מסלול הוצאות – בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלבנטית. מסלול זה נקבע במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק שנוצרו כדי  לשמור על המחזור הרגיל שלו בזמן המבצע. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪.

מסלולים אלו נועדו ליתן מענה מהיר, פשוט וישים לעסקים שנפגעו. תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, והכל בהתאם לתנאים שייקבעו בתקנות.

ערעור על קביעת מנהל מס רכוש

כל מי שחולק על החלטת מנהל מס רכוש ומוצא עצמו מקופח הימנה, רשאי להגיש ערעור לוועדת ערר, זאת תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

חופשה כפויה ללא תשלום

בעקבות המצב הבטחוני עסקים רבים חווים ירידה בפעילות אשר גוררת מן הסתם ירידה בהכנסות ורצון לצמצם הוצאות על מנת להקטין נזקים.

אחת השיטות הננקטות הינה הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום. יש ומדובר בהוצאה לחל"ת מלא ללא הגבלת זמן ויש שמגדירים תקופה. במקרים אחרים אין מדובר בחופשה מלאה אלא בצמצום המשרה דהיינו מעבר ממשרה מלאה לחצי משרה או מעבר מחמישה ימי עבודה לשלושה וכדומה.

בעוד שנושא החופשה השנתית מוסדר בחוק, נושא החופשה ללא תשלום אינו מוסדר בחוק ונותר להסדרה של הצדדים באמצעות ההסכמים הקיבוציים או חוזה העבודה האישי.

המשמעות של חופשה ללא תשלום הינה למעשה השעיה של חוזה העבודה. למרות שיחסי העבודה ממשיכים, על כל המשמעות הנובעת מכך (איסור ניגוד עניינים, חובת שמירת הסודיות ואי התחרות, חובת הנאמנות ועוד) העובד אינו מחויב לעבוד והמעסיק אינו מחויב לספק עבודה ולשלם שכר.

דרך המלך הינה כמובן לקבל את הסכמת העובד לצאת חופשה ללא תשלום. במסגרת אותו הסכם אפשר גם לקבוע את תנאי החופשה והשלכותיה.

ככל שהעובד אינו מסכים לצאת לחל"ת (ונושא החל"ת לא מוסדר בהסכם קיבוצי או חוזה אישי) עלולים להתפתח מספר תרחישים שרצוי שהמעסיק יהיה מודע להם.

התרחיש הפסימי ביותר מצד המעסיק הינו כי העובד יתנגד להוצאתו לחופשה ללא תשלום, יימחה ויתמיד בהתנגדותו תוך שיעמיד עצמו לרשות העבודה הגם שהמעסיק מבקש להוציאו לחופשה או אף לסגור את העסק. במקרה כזה יכול להיות תרחיש לפיו בית הדין יחייב את המעסיק לשלם לעובד שכר עבודה בגין תקופת החל"ת. במקרה כזה יכול והמעסיק יבקש לפטר את העובד כדי להימנע מאפשרות זו. ברור שאופציית הפיטורין רלבנטית מקום בו אין מניעה לפיטורים (היריון, מילואים, חוזה עבודה לתקופה קצובה, קביעות וכד'). כמובן שכאשר מעסיק בוחר לפטר את העובד עליו לערוך את ההליך לפיו כל הנהלים הנדרשים לרבות שימוע כדין.

תרחיש אפשרי נוסף הינו שהעובד לא יסכים לצאת לחופשה ללא תשלום ויבחר לסיים את ההתקשרות ולהתפטר מן העבודה. במקרים מסוים עובד כזה יוכל להתפטר כדין מפוטר, דהיינו אפשר יהיה לראות בהוצאה כפויה לחל"ת כהרעה מוחשית בתנאי העבודה אשר מזכה בפיצויי פיטורים.

שאלה חשובה נוספת הכרוכה בהוצאה כפויה לחופשה ללא תשלום הינה זכאותו של העובד אשר איבד את הכנסתו לדמי אבטלה. בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום יכול להיות זכאי לדמי אבטלה. להלן הפרטים כפי שמופיעים באתר המוסד לביטוח לאומי:

"עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על תנאי הזכאות לדמי אבטלה, ונמצא בחופשה ללא תשלום 30 ימים לפחות. אם נותרו לזכות העובד ימי חופשה, הוא לא יקבל תשלום בעד ימי האבטלה הראשונים, כמספר ימי החופשה שנותרו לזכותו לפני שיצא לחופשה ללא תשלום.

על העובד בחופשה ללא תשלום להמציא מכתב מהמעסיק שבו יצויין שהפסקת העבודה והיציאה לחופשה ללא תשלום היא ביוזמת המעסיק.

על העובד הנמצא בחופשה ללא תשלום להתייצב בלשכת שירות התעסוקה.

הימים שבעבורם שולמו דמי האבטלה בתקופת החופשה ללא תשלום יימנו במניין ימי האבטלה המרביים שלהם העובד זכאי.

בתקופת החופשה ללא תשלום אין המעסיק יכול לזמן את העובד לעבודה כלשהי במפעל, גם אם מדובר בימים בודדים. חזרה לעבודה, ולו גם לימים ספורים, תשלול את דמי האבטלה לכל החודש."

תשומת הלב מתבקשת לכך כי כאשר ההוצאה לחופשה באה לידי ביטוי בצמצום המשרה אין כל אפשרות לקבל דמי אבטלה.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

חופש הביטוי הפוליטי של עובד במסגרת יחסיו עם המעסיק

מאת עו"ד יגאל דנינו

לפני מספר חודשים רעשה הארץ כאשר אדם ורטה, מורה לאזרחות התבטא במסגרת שיעור לתלמידיו ובין היתר טען כי צה"ל הוא צבא אלים והוא מתבייש בו. מעסיקתו, רשת אורט איימה לפטרו בשל כך, אם כי בסופו של דבר כוונתה זו לא יצאה לפועל. פרשה זו הציפה במלוא חריפותה את השאלה מהן גבולות חופש הביטוי של עובד במסגרת יחסיו עם מעבידו.

בשבועות האחרונים פורסמו מקרים נוספים בהם פורסמו ברשתות החברתיות דעות חריגות או קיצוניות על הנעשה בעזה במסגרת סבב האלימות הנוכחי. הנה כמה דוגמאות:

  • עובדת של חברת סלולר העלתה סטאטוס בעמוד הפייסבוק האישי שלה ובו הכיתוב "11 הרוגים לצה"ל + ציור סמיילי"
  • מנהל תיק לקוחות בחברת סלולר שפרסם בפייסבוק תמונה של רה"מ נתניהו אוחז בילד ערבי כדמות של ערפד צמא דם.
  • עובדת של רשת קמעונאית פוטרה לאחר ששפרסמה סטאטוס בפייסבוק הקורא למחוק את ישראל מעל האדמה.
  • ראש העיר לוד פיטר עובדת שהביעה שמחה על מות 13 חיילי צה"ל במילים "13. שירבו אמן".
  • מן העבר האחר – העיתונאי גדעון לוי פרסם מאמר שבו קרא לטייסי חיל האוויר "טייסים רעים", תוך שהוא  מייחס להם הרג חפים מפשע ללא שיקול דעת.

העובד כאדם פוליטי

אין כוונתנו להיכנס כאן לשדה הרחב של גבולות חופש הביטוי האזרחי, אלא רק לפן אחד שלו, והוא גבולות חופש הביטוי הפוליטי של עובד במסגרת יחסיו עם המעסיק.

מבין כל צורות הביטוי, חופש הביטוי הפוליטי זוכה בישראל להגנה מקסימלית הן משום שהוא מהווה בסיס למשטר הדמוקרטי, והן משום שהוא חשוף יותר מכל צורת ביטוי אחרת להתנכלות של השלטון. איסור או הגבלה של חופש הביטוי הפוליטי יותרו רק אם מתקיימת וודאות קרובה לפגיעה בערך או באינטרס המוגן, וכן שההגבלה לא תעלה על המידה הנדרשת.

התבטאויות פליליות

חופש הביטוי איננו כולל את הזכות להתבטאויות המהוות עבירות פליליות. בחוק העונשין מצויות עבירות רבות המגבילות את חופש הביטוי לשם הגנה על ערכים ולמניעת פגיעה בביטחון המדינה. סעיף 103 לחוק אוסר על "תעמולה תבוסנית" שיש בה כדי לערער את רוח חיילי ותושבי ישראל בעמידתם בפני האויב. סעיף 109 לחוק אוסר "הסתה להשתמטות". סעיף 110 אוסר "הסתה לאי ציות". סעיף 133 אוסר על "המרדה" ע"י קריאה שיש בה להביא לידי שנאה, בוז או אי נאמנות למדינה. סעיף 144 אוסר על הסתה לאלימות או טרור ע"י פרסום דברי שבח, אהדה ועידוד למעשה אלימות או טרור. סעיף 144ב אוסר על פרסום הסתה לגזענות.

הנוסחה שנקבעה בפסיקת בית המשפט העליון היא של ודאות קרובה. כלומר, לא כל התבטאות היא פלילית או אסורה, אלא רק אם יש בה כדי לגרום בוודאות קרובה לפגיעה בערך המוגן. ניתן להעריך כי ככל שההתבטאות קרובה יותר למישור הפלילי, כך גדלה יכולתו של המעסיק לאסור אותה או לנקוט בסנקציות כנגד העובד הסורר.

ברי כי במקרים בהם העובד מבצע עבירה פלילית חייו של המעסיק בעת נקיטת סנקציות קלים יותר. הדברים הופכים למורכבים יותר כאשר אין במעשי העובד משום עבירה פלילית.

עובדי ציבור

כאשר עסקינן בעובדי ציבור, הרי שעליהם חלה מערכת נורמות מיוחדות המגבילות עד מאוד את יכולתם לתת ביטוי פומבי לדעותיהם הפוליטיות. בשורה ארוכה של פסקי דין פסק בית המשפט העליון כי על עובד הציבור לשמור על תדמית ניטראלית, על מנת לשמר את מעמדו הא-פוליטי של השירות הציבורי. על עובד ציבור חל איסור להעביר ביקורת מעליבה או פוגעת על הכנסת, הממשלה ואורגניה, מדיניות הממשלה ובעלי תפקיד ציבורי. כאשר אדם נעשה משרת ציבור הוא מקבל על עצמו חובות ומגבלות של חופש הביטוי, והוא מחויב בריסון עצמי ברמה המתחייבת ממעמדו הרשמי והרגיש. החיץ בין שירות המדינה לבין אורגנים פוליטיים חייב להיות ברור. להזדהות קולנית של עובד ציבור עם קו מפלגתי-פוליטי יש השלכה רעה ומיידית על תדמית שירות המדינה כולו.

הגבלת חופש הביטוי של עובדי ציבור שואבת את כוחה מהחוק, התקשי"ר, הסכמים קיבוציים ותקנוני משמעת למיניהם.

התבטאות של עובד ציבור (כגון זו של המורה מלוד) עלולה להיתפס כמנוגדת לחוק שירות המדינה ולתקשי"ר ואולי אף לחוק העונשין. שאלת החוקיות של פיטורי המורה בוודאי תידון בפני הערכאות המתאימות, ועד אז ניתן רק להעריך כי  פיטוריה היו כדין, מאחר ויש בהתבטאויותיה משום נקיטת עמדה פוליטית חריפה שיש בה כדי לפגוע בוודאות קרובה בתדמית השירות הציבורי ובטוהרו הפוליטי.

עובדי מגזר הפרטי

הסוגיה שלפנינו קשה יותר להכרעה כאשר מדובר בעובד במגזר הפרטי המפרסם דעה ברשת חברתית, שהיא במהותה, קניינו הפרטי. קל יותר לסבור כי עובד המפרסם אמירה פרובוקטיבית באתר האינטרנט של מעסיקו, ללא רשות המעסיק, עובר עבירת משמעת חמורה הראויה לסנקציה חריפה עדי כדי פיטורין. אולם מה הדין לגבי עובד המפרסם את דעתו בחשבון האישי שלו בטוויטר? היכן עובר קו הגבול בין היותו של העובד אדם במדינה דמוקרטית שביכולתה לסבול אמירות קשות ופוגעניות בצורה קיצונית, לבין היותו עובד החב חובות של נאמנות וזהירות כלפי מעסיקו?

לזירה זו נכנסים שיקולים וערכים מתנגשים, שמלאכת האיזון ביניהם נתונה בסופו של יום בידי בית המשפט. נוכל לשרטט כאן בקצרה את סוגי השיקולים שיעלו ויבואו על כף המאזניים.

מן הצד האחד תתייצב זכות חופש הביטוי במלוא הדרה ועוצמתה. מרבית האזרחים במדינה הם גם עובדים המקבלים שכר מאת המעסיק. לו יונף שוט הפיטורין מעל ראשו של כל עובד שירצה להביע את דעתו הפוליטית שאינה מוצאת חן בעיני המעסיק או בעיני לקוחותיו, כי אז תישלל ממנו חירות הביטוי שהיא נשמת אפה של הדמוקרטיה.

מן הצד השני עומדים האינטרסים של המעסיק  כגוף פרטי-מסחרי. ככזה, הצלחתו המסחרית תלויה במידה רבה מאוד באהדה שמגלה הציבור לחברה ולערכיה.  בימים אלה אנו רואים אזרחים העושים שימוש בכלים של חרם צרכנים על מעסיקים שעובדיהם התבטאו בצורה קיצונית. זהו כלי שיכול לגרום נזק רב למעסיק מחד אך גם לסתימת פיות מאידך.

אין חולק כי על העובד מוטלת חובת נאמנות להצלחתו של המעביד ושל העסק. בין אם הוסכם כך במפורש בהסכם העבודה ובין אם מכוח חובת הנאמנות הכללית החלה על כל עובד. בהינתן שההתבטאות הקיצונית עלולה להשליך על תדמיתו של המעסיק ולפגוע בקנינו ובעסקיו, אך לגיטימי הוא כי המעסיק יפעל לצמצום הנזק שנגרם לו עקב הקישור שעושה ציבור לקוחותיו בין דעותיו העובד לבין העסק. עיתון 'הארץ' שילם מחיר יקר בעקבות מאמרו של העיתונאי גדעון לוי; נטען כי מאות מנויים הודיעו על ביטול המינוי לעיתון. לו היה העיתון מפטר את העיתונאי כדי לפייס מנוייו, האם  היה בית משפט מבטל פיטורים אלה בטענה של פגיעה קשה בחופש הביטוי? האם היה מעניק משקל מכריע לזכות הקניין של העיתון?

ניתן לטעון כי הגבלת חופש הביטוי של העובד הינה לתכלית ראויה, שכן האינטרס של המעסיק ראוי להגנה אף הוא. לעיתים אין מנוס מפיטורי העובד כאמצעי אחרון להגנה על האינטרסים של המעסיק.

בתי המשפט בוודאי ישקלו לנגד עיניהם את חומרת ההתבטאות של העובד, את תוכנה של ההתבטאות – האם מותרת היא אם אסורה, את רום מעמדו של העובד בארגון, משך עבודתו בארגון, השפעת ההתבטאות על תדמיתו של המעסיק, ועל הפגיעה בעסקיו. גם לשאלה באיזה מידה נפגע האמון שבין המעסיק לבין העובד יש מקום בשאלת סיום יחסי העבודה.

גם לשאלה באיזה ערוץ נתן העובד פומבי לדעתו יש משקל. ברור כי עובד זכאי להביע את דעתו השנויה במחלוקת בשיחת בית קפה מבלי שיחשוש ממעסיקו. אך מה לגבי הרשתות החברתיות השונות? האם הפרסום בהן דומה לשיחה פרטית או שמא, בגלל התהודה הרבה לה הן זוכות ואמצעי השכפול (LIKE, SHARE ), הן דומות יותר לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים? האם עובד שיש לו 8 חברים/עוקבים דומה לעובד שיש לו 5,000 חברים/עוקבים?

לאור חשיבותו של הערך המוגן – חופש הביטוי – יבחן בית הדין האם האמצעי שנקט המעסיק היה מידתי בנסיבות העניין, האם ניתן היה לנקוט נגד העובד באמצעי אחר חמור פחות כדי להשיג את המטרה המבוקשת.

אחת המסגרות הנורמטיביות החשובות לשאלה נשוא מאמרנו נמצאת בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. חוק זה קובע במפורש כי חל איסור על מעביד להפלות בין עובדיו על רקע לאומיותם והשקפתם. פיטורי עובד על רקע התבטאות פוליטית עלולים להיתפס כהפליה אסורה. הפרת איסור זה מקימה לעובד זכות תביעה אזרחית, אולם חמור מכך, במקרים מסוימים, מהווה עבירה פלילית. חוק שוויון הזדמנויות מאפשר לעובד הנפגע לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק וכן קובע, במקרים מסוימים, את היפוך נטל ההוכחה, רוצה לומר כי יש מקרים בהם נטל ההוכחה כי פיטורי העובד היו כדין יוטלו על כתפי המעסיק ולא על העובד אשר הגיש את התביעה.

בנוסף, חשוב להדגיש כי גם אם נפל פגם כזה או אחר במעשי העובד, לרבות כזה המצדיק את פיטוריו, עדין יש לדאוג להליך מסודר לרבות שימוע כדין.

לסיכום

הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק נותנת בידיו את הכוח להחליט לפטר את העובד, ולשאת בתוצאות במידה וייקבע כי הפיטורים נעשו שלא כדין.

לאור ההשלכות הפליליות והאזרחיות הכבדות של פיטורי עובד על רקע התבטאות פוליטית, אנו ממליצים למעסיק להתייעץ ולשקול את כלל הנסיבות בטרם ישלוף את חרב הפיטורים.

נראה כי בתי הדין לעבודה ייאלצו לעסוק בקרוב בסוגיה רגישה זו ולהתוות קווים ברורים בשאלת האסור והמותר במסגרת חופש הביטוי הפוליטי של העובדים בישראל. נעקוב ונעדכן.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

טעות בתכנון מס בעסקאות מקרקעין

מאת עו"ד גלית בן עזרי – אבוחצירה

מוכרים דירה ? לא תכננתם כמו שצריך במועד – הסתבכתם!

לכל עסקת מקרקעין היבטי מיסוי נרחבים אשר בעלי השלכה ישירה על הכדאיות הכלכלית של העסקה ואף של עסקאות נוספות שיבואו לאחריה. רבים אינם מודעים לכך או מפחיתים בחשיבותו של עניין זה. לא אחת מוכרי דירות אינם מקבלים ייעוץ מתאים עובר למכירה או נעזרים בעורכי דין שאינם בקיאים בתחום המקרקעין והדבר יכול לעלות ביוקר.

פסק הדין בעניין ו"ע 43263-02-13 גפן נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א (פורסם בנבו), ממחיש זאת.

פרשה זו עוסקת בנישומים אשר בשנת 2008 מכרו מבנה מסחרי בתל אביב. המוכר הגיש כמקובל את הדיווח למיסוי מקרקעין ואף ערך שומה עצמית, אולם לא ביקש במסגרתו את פריסת מס השבח שהתקבל ממכירת הנכס.

בקשה זו מאפשרת למוכר לפרוס את השבח שהתקבל מהמכירה לארבע שנות מס, דבר אשר מקטין את המס השולי הנגזר ממדרגות המס, אשר במקרה הנדון היה מפחית את המס בו חויבו לקוחותיו באופן משמעותי, בסכום של כ-120,000 ש"ח.

מאוחר יותר התברר למוכרים כי ניתן היה לבצע פריסת מס בעסקה ולהקטין בכך את נטל המס שהוטל עליהם, ובשנת 2012 הגישו הנישומים בקשה לתיקון השומה משנת 2008, בבואם לחשוב כי יוכלו כעת לתקן את המעוות ולבקש את החישוב המיוחד אשר לא נערך בזמנו.

נסביר כי תיקון טעות בשומה סופית אפשרי ע"פ חוק מיסוי מקרקעין במסגרת זמן של 4 שנים ובמקרים מסוימים בלבד המצוינים בחוק, בין היתר אם נתגלו עובדות חדשות, או נפלה טעות בשומה.

בענייננו סברו הנישומים, כי תעמוד להם ההלכה הידועה לפיה סמכותו של מנהל מס שבח לתיקון טעות בשומה סופית כוללת גם טעות שבשיקול דעת וגם טעות שבכדאיות ( ע"א 736/87 יעקובוביץ נ' מנהל מס שבח מקרקעין נצרת, פ"ד מה(3) 365 (1991) ).

ואולם, ועדת הערר בהחלטתה שמה דגש על כלל הסופיות והצורך בוודאות וקבעה כי לא נפלה כל טעות בשומה המצדיקה את תיקונה בחלוף זמן כה ממושך. הנישומים הם אלה שמילאו את הפרטים על גבי טופס הדיווח לרשויות מס השבח ואין להם להלין אלא על עצמם בכך שלא ביקשו את פריסת מס השבח בעת ההיא, בבחינת "עבר זמנו בטל קורבנו".

עינינו הרואות, כי טעות בזמן אמת עשויה 'לעלות ביוקר' לצדדים המתקשרים בעסקת מקרקעין ולגרור להוצאות בסכומים של מאות אלפי שקלים, שלא נלקחו בחשבון ושאין אפשרות להתחמק מהם לאחר שכבר נחתם חוזה. במקרים רבים, הוצאות לא צפויות שכאלה הינן כה גבוהות אשר אף מעמידות בספק את כדאיותה הכלכלית של עסקת המקרקעין.

מקרה זה, כמו רבים אחרים, מדגיש את החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי מקצועי בטרם התקשרות בעסקת נדל"ן ע"י מומחים בתחום של מיסוי מקרקעין.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

השלכות צו ההרחבה לפנסיה חובה על הסדרי פנסיה מיטיבים

מאת עו"ד יגאל דנינו[1]

בשלהי 2007 התחוללה מהפכה בשטח הביטוח הפנסיוני בישראל. שר התמ"ת דאז, אלי ישי, חתם על צו[2] המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין אירגוני המעסיקים וההסתדרות, ובכך החיל על כל העובדים והמעבידים בישראל משטר פנסיה חובה החל מיום 1/1/2008 ("צו ההרחבה הפנסיוני").

[במאמר מוסגר: קצת תמוה שמהפכה בקנה מידה כזה, לה נודעת השפעה עצומה על יחסי העבודה ועל איכות חייהם לעת פרישה של מיליוני עובדים נעדרי הסדר פנסיוני כלשהו, הוסדרה באמצעות צו הרחבה של הסכם קיבוצי – הנמצא בתחתית סולם אמצעי הרגולציה – ולא בחקיקה ראשית. אולי כעת, משהושלמה המהפכה, הגיעה העת לחוקק חוק פנסיה חובה.[

צו ההרחבה הפנסיוני הביא בכנפיו בשורה חדשה: כל עובד במשק שאין לו "הסדר פנסיה מיטיב" יהיה זכאי להסדר פנסיוני לפי תנאי הצו החדש.

כדי לרכך את התנגדות המעסיקים, נקבע כי גובה ההפקדות (של המעסיק ושל העובד) ידורג על פני שש שנים (2008 – 2012) עד אשר סה"כ ההפרשות יגיע לרמה סופית של 15%, רמה הנמוכה מהרמה המקובלת של התוכניות הפנסיוניות הרגילות.

צו ההרחבה הפנסיוני פירט את שיעור ההפרשות למעביד ולעובד לפי שנים:

החל מ – הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות מעביד לפיצויים סה"כ
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%

בשנת 2011 פורסם צו[3] חדש המבטל את הצו המקורי משנת 2007 ("הצו החדש"). הצו החדש הוסיף מדרגת הפקדה נוספת החל מיום 1/1/2014 המעלה את שיעור ההפרשות הכולל ל – 17.5%.

החל מ – הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות מעביד לפיצויים סה"כ
1/1/2014 6% 5.5% 6% 17.5%

טרם ביטול צו ההרחבה המקורי ועדכון מדרגת ההפרשות האחרונה היה ברור כי ההסדרים הפנסיוניים המקובלים (קרן פנסיה ותיקה, קרן פנסיה חדשה וביטוח מנהלים) הינם עדיפים על ההסדר הפנסיוני שנקבע בצו, ולכן הם בגדר "הסדר פנסיה מיטיב". משמע, הוראות הצו אינן חלות על עובד שיש לו הסדר פנסיוני רגיל.

ברם, מדרגת ההפרשות האחרונה שנקבעה בצו החדש (6% מעביד, 5.5% עובד, 6% מעביד לפיצויים), יצרה מצב שבו הפרשות העובד והמעביד בחלק מהסדרי הפנסיה הרגילים נמוכות מהשיעורים הקבועים בצו החדש.

דוגמא: לשלומית יש ביטוח מנהלים משנת 2003 הכולל הפקדות כדלקמן: 5% מעביד לתגמולים, 5% עובד לתגמולים, 8.33% מעביד לפיצויים, ובנוסף המעסיק רוכש עבורה ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור 0.5% (סה"כ מעסיק 5.5%). עד 31/12/2013 לא היה חולק כי הסדר זה הוא בגדר "הסדר פנסיוני מיטיב", שכן הפקדות המעביד והעובד הם בהתאמה לשיעורים האמורים בצו. האם כעת חלה על המעביד ועל העובד החובה להגדיל את ההפרשות כך ששיעור הפקדות המעביד יעלה ל – 6% ושיעור ההפקדות של שלומית יעלה ל –5.5%? ובאופן כללי יותר, האם הצו החדש משפיע גם על ההסדרים הפנסיוניים הרגילים, "המיטיבים"?

לשם מענה לשאלה זו הבה נבחן את הוראות הצו ולשונו:

הצו המקורי קבע רשימת תנאים שדי בהתקיים אחד מהם כדי שהצו לא יחול. בסעיף 4.א נקבעה רשימה של חמישה תנאים[4] שהם כולם מהווים "הסדר פנסיה מיטיב" לעומת צו ההרחבה הפנסיוני. לשון אחר, עובד שנהנה מהסדר פנסיוני עדיף על זה שנקבע בצו – הוראות הצו לא תחולנה עליו.

והנה, בא הצו החדש (סעיף 4.א.1) וביטל ארבעה מתוך רשימת המקרים[5] ותחת זאת המיר אותם בתנאי אחד שבקיומו לא יחול הצו: "לא יראו בשיעור הפרשות לקופת גמל, הנמוך מ –   17.5% משכר העובד, הסדר פנסיה מיטיב". למקרא הוראה זו ניתן לומר כי מכלל לאו אתה למד הן. דהיינו,  כי ככל ששיעור ההפרשות הכולל הוא 17.5% או גבוה מכך, הרי שזהו הסדר פנסיוני מיטיב, ולכן הצו לא חל. סעיף זה מתמקד בשיעור ההפרשות הכולל.

לזאת יש להוסיף כי משרד הכלכלה טרח והכין טבלה המרכזת את התוכניות הפנסיוניות המהוות "הסדר מיטיב" שכותרתה "חובת ביטוח פנסיוני מכח צווי הרחבה – "הסדרים מיטיבים"[6]. בטבלה המופיעה באתר המשרד, מפורטים הסדרים פנסיוניים מיטיבים, לרבות כאלה ששיעור ההפרשה הכולל בהם הינו 17.5%, ואולם שיעורי ההפרשות הן 5% מעביד + 5% עובד.

מהאמור עד כאן עולה לכאורה, כי ככל ששיעור ההפרשות הכולל אינו נופל מ – 17.5%, הרי שלפנינו הסדר פנסיה מיטיב. גם פרשנות תכליתית מוליכה למסקנה זו, שהרי צו ההרחבה נועד במוצהר להחיל הסדר פנסיה על עובדים שאין להם הסדר כזה, ואין תכליתו לשפר את תנאי הסדרי הפנסיה הקיימים. ע"פ פרשנות זו, במקרה שבו סה"כ הפרשות המעסיק לטובת העובד, כולל לפיצויים, שוות או עולות על הקבוע בצו (12%), הרי יש בכך כדי להיטיב עם העובד ביחס למינימום הקבוע בצו, ואין לדקדק בשאלה כיצד מתחלקות הפרשות המעסיק בין תגמולים, פיצויים ואובדן כושר עבודה.

ואולם הדיון לא מסתיים כאן. סעיף 5.א לצו החדש מוסיף וקובע: " למען הסר ספק, מובהר, כי במקרה שבו שיעורי ההפרשות לתגמולים (חלק העובד וחלק המעביד) נמוכים מהשיעורים הקבועים בטבלה שבסעיף 6ד' לצו זה, ההגדלה של שיעורים אלה, תעשה בהתאם לשיעורים ולמועדים המפורטים בטבלה. האמור יחול גם במקרה שבו שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורים נמוך מהקבוע בטבלה."[7]

סעיף 5.א. יורד לרזולוציה של שיעור ההפרשות לפי הרכיבים השונים. מלשון הסעיף עולה כי חלה חובה להשוות את גובה ההפרשות בכל רכיב ורכיב לאמור בטבלת ההפרשות שבצו. סעיף זה קובע שיעור הפקדות מינימלי של 6% למעסיק וכן 5.5% לעובד (סה"כ 11.5%). שיעור נמוך מזה איננו בגדר הסדר פנסיה מיטיב.

פרשנות מילולית-דווקנית של סעיף 5.א מחייבת אפוא את המסקנה כי החל מיום 1/1/2014 הפרשות המעביד לא יפחתו  מ – 6% (ועוד 6% לפיצויים) והפרשות העובד לא יפחתו מ – 5.5%.

בשלב זה יש להבהיר את המשמעות של הפרשות חלקיות ולא מלאות: מעביד שיפקיד רק חלק מההפקדות המחויבות לפי הצו (ואחריות זו חלה גם על ניכוי חלקו של העובד כדין) עלול להיחשף לתביעות של העובד ו/ או שאריו ו/או יורשיו ו/או קרן הפנסיה. התביעה יכולה להיות בגין הפרשי הכספים שלא הופקדו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, פיצויי הלנה, אובדן רווחים בשל אי הפרשה במועד, זכויות פנסיה נמוכות, פנסיית נכות ו/או פנסיית שאירים[8].

לפי הפרשנות המחמירה, מעביד שהפריש עד 31/12/2013 פחות מ – 6% (כולל רכישת א.כ.ע), חלה עליו חובה החל מיום 1/1/2014 להשלים את ההפרשה ל –  6% .

בדוגמא שהבאנו מעלה, לו היה המעסיק מציע לשלומית שתי אופציות לבחירה: האחת 5+5+ 8.33 והשנייה לפי הצו החדש 6+5.5+6, מהי האפשרות העדיפה לה? ניתן לומר שהאפשרות הראשונה עדיפה כיוון שבה המעביד מפריש 13.33% ואילו בשנייה הוא מפריש רק 12%. אלא, שייתכן ששלומית תעדיף דווקא את האפשרות השנייה, כיוון באפשרות הראשונה המעסיק יכול למשוך חזרה 2.33% מההפרשות לפיצויים במקרה שיחסי העבודה נסתיימו ללא זכאות לפיצויים, ואילו באפשרות השנייה המעסיק יצטרך להשלים 2.33% לפיצויים במקרה שיחסי העבודה נסתיימו בנסיבות המחייבות תשלום פיצויים. האפשרות הראשונה תהיה עדיפה באופן ברור רק אם יוחל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על כל ההפרשה לפיצויים, ולא רק על 6% (ולענ"ד זהו צעד מתבקש משיקולי ביטחון סוציאלי ולאור התפתחות הפסיקה בעניין). לכך יש להוסיף את השאלה האם כדאי לשלומית להפריש חצי אחוז נוסף מהכנסתה לטובת הפנסיה. התשובה לכך היא סובייקטיבית ותלוית העדפה אישית.

לסיכום, ראינו אם כן, כי בסוגיה הנדונה צו ההרחבה ניתן לפרשנות לכאן או לכאן, ועל כן, כל עוד לא ייזום משרד הכלכלה תיקון של צו ההרחבה, יש להמתין למוצא פיו של בית הדין לעבודה במקרה שיבוא לפניו.

למעסיק שמבקש להיות על הצד הבטוח, ולהגדיל את שיעור ההפקדות בהתאם לטבלה שבצו (ובכך להגדיל את הוצאות העסק) נוכל להמליץ על מספר אפיקי פעולה אפשריים:

  • להקטין את היקף ההפרשות לפיצויי פיטורים לעובדים חדשים עד לרמה המינימלית של 6% ובכך לפצות את עצמו על הגדלת ההפקדה לתגמולים ולאובדן כושר עבודה (יש לבחון חוקיות המהלך בהתאם למצב ההסכמי באותו מקום).

במקרה שבו תוכנית הפנסיה הנהוגה אצלו כוללת הפרשה בנפרד עבור רכיב אובדן כושר עבודה, יכול המעביד לחסוך או לצמצם את עלות ההפרשה הזו, שכן בתוכניות הפנסיה החדשות ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת ההפרשות לתוכנית עצמה, כחלק מההפרשה לתגמולים, ועד לגובה של 35% מהפרמיה הכוללת (עובד ומעביד). במילים אחרות, הוא רשאי להנהיג עבור עובדים חדשים תוכנית פנסיונית שבה רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נעשית במסגרת ה – 6%.

באשר לשלומית, מה האפשרויות העומדות בפניה? כאמור, ע"פ הפרשנות המחמירה חלה עליה ועל המעביד חובה להגדיל את ההפרשה בחלק העובד לשיעור 5.5%, ובכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלה ולהפחית את ההכנסה הפנויה שלה כיום.

המאמר התפרסם הן בכתב העת דלתיים פתוחות של לשכת עורכי הדין והן באתר של לשכת רואי החשבון

מאמר זה משקף את דעתו של הכותב ואיננו תחליף לחוות דעת מחייבת.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

[1]שותף במשרד עורכי דין חכם אור-זך. תודה לגב' איילה אבני, יועצת ביטוח פנסיוני, על הערותיה המועילות.

[2]צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז– 1957.

[3]צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז– 1957.

[4]סעיפים 4.א (1) – 4.א (5) לצו ההרחבה הפנסיוני.

[5]סעיף 4.א (5) הדן בפנסיה תקציבית הושאר בתוקף.

[6]http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D7DE173D-2EAD-41DF-A1AA-3440F0BB4900.htm

[7]פסקה זו מופיעה בנוסח דומה גם בצו המקורי.

[8]דב"ע נג 8-6 טלמור נ' מדינת ישראל, פד"ע 535, ע"ב 5525/05 מונטיא נ' איי.אס.אס משמורת בע"מ

אי קבלת אישה בהיריון לעבודה – לא בהכרח עבירה – פסק דין חדש של משרדנו

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר להפלות דורשי עבודה בשורה ארוכה של איסורי אפליה המפורטים בסע' 2 לחוק ובכלל זה: "מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים".

הפליה בניגוד לחוק, בצד העובדה כי היא מאפשרת לנפגע להגיש תביעה כספית, מהווה גם עבירה פלילית המאפשרת להעמיד לדין פלילי לא רק את המעסיק אלא גם את מנהליו.

במקרה בו טיפל משרדנו לאחרונה בוצעו באתר חילופי מעסיקים כאשר המעסיק החדש בחר שלא לקלוט עובדת שהיתה בהיריון.

משרד התמ"ת (כיום משרד הכלכלה) בחר להגיש כתב אישום פלילי נגד החברה ומנהלה. בכתב האישום ייחסה המאשימה עבירה על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

החברה ומנהלה אשר יוצגו ע"י עורך דין יוסי חכם ממשרד חכם את אור-זך, עורכי דין, כפרו באשמה מכל וכל כאשר בין טענות ההגנה הרבות נטען כמובן כי ההיריון לא היה השיקול באי גיוס העובדת.

בתאריך 18/6/14 ניתן פסק דין המזכה לחלוטין את החברה ומנהלה תוך שנקבע בו עיקרון חשוב לפיו אין ההיריון מקנה זכות יתר למועמדת על פני עובדים קיימים בארגון.

וכך קבע בית הדין: "אוסיף עוד כי אף אם היה מוכח בוודאות כי המעסיקה הקודמת המליצה על המשך העסקת המתלוננת (דבר שלא הוכח כאמור), הנאשמת רשאית היתה להעדיף לאייש את משרת מדריכת … במדריכה מוכרת ומוערכת מתוך צוות המדריכים הקיים אצלה, על פני קליטת מדריכה "חיצונית", כאשר מדובר בשיקול מקצועי – ניהולי לגיטימי וסביר הנמצא בתחום הפררוגטיבה הניהולית של המעביד".

בית הדין המשיך וקבע כי: "מהמקובץ לעיל עולה כי המאשימה לא הוכיחה במידת ההוכחה הדרושה במשפט הפלילי את הקשר בין ההחלטה שלא להעסיק את המתלוננת לבין הריונה. משכך אני קובעת כי יש לזכות את הנאשמת מעבירה של איסור הפליה מחמת הריון – עבירה לפי סעיפים 2(א) ו-15 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. משהחלטתי לזכות את הנאשמת מביצוע העבירה המיוחסת לה בכתב האישום ומאחר ולנאשם יוחסה עבירה של הפרת אחריות נושא משרה, הרי שיש לזכות גם את הנאשם מביצוע העבירה המיוחסת לו בכתב האישום – עבירה על סעיף 15 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה".

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

יום בחירה – תוספת לחוק חופשה שנתית

בהתאם לחוק חופשה שנתית מי שקובע את ימי החופשה הוא המעסיק. כמובן שעל המעסיק לפעול בתום לב ולהתחשב בצרכי העובד אך כאמור למעסיק המילה האחרונה בקביעת מועד החופשה.

לכלל זה יש שני חריגים בדמות שני ימי בחירה העומדים לזכות העובד. האחד הוא יום בחירה כללי שהעובד יכול לבחור כפי ראות עיניו – משמע, לעובד הזכות להחליט על יום בשנה שבו הוא יצא לחופשה והוא יכול לכפות את מועד החופשה הזה על מעסיקו.

החריג השני הינו יום בחירה נוסף העומד לזכות העובד, ואולם יום זה אינו יכול להיות כל יום שיבחר העובד אלא יום אחד מתוך רשימת מועדים המצוינת בתוספת לחוק והכוללת בעיקר מועדי חגים או מועדים דתיים מיוחדים של הדתות השונות (ניתן למצוא את הרשימה במאמר שכתבנו על יום חופשה בסילבסטר – יום בחירה).

הדרישה היחידה המוטלת על העובד היא להודיע למעסיק 30 ימים מראש על הכוונה לקחת חופש באותו יום.

בתאריך 18/6/14 פורסם תיקון לחוק ונוסף לרשימת המועדים מועד נוסף בו רשאי העובד לקחת יום חופש והוא: "יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה – לגבי קרוב משפחתו של מי מהם…" (בשונה מיום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה)

כקרובי משפחה מוגדרים: הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות

יודגש – מדובר בימים על חשבון ימי החופשה של העובד!

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014

עבודת נוער – חידושים ועדכונים

הקיץ בעיצומו וכך גם חופשת הקיץ ויחד עמה בני נוער רבים אשר מנצלים את החופשה לא רק לבילויים אלא גם לעבודה.כמדי קיץ פושטים פקחי משרד הכלכלה (לשעבר התמ"ת) על עסקים ובודקים את חוקיות העסקתם של בני הנוער וזה הזמן לעשות בדק בית.

ככלל, חוק עבודת נוער קובע כי לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה. לגבי צעיר ומי שחל עליו לימוד חובה קיים איסור להעסקה בשעות הלימודים. החריג העיקרי הוא בחופשות או אז נקבע כי ילד שמלאו לו 14 שנה מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית בעבודות קלות שאין בהן להזיק לבריאותו והתפתחותו.

ביטול הצורך בפנקס עבודה – אחת מדרישות החוק הינה כי נער יועסק בכפוף לפנקס עבודה. ואולם משרד הכלכלה נמצא במסגרת הליכים לבטל את הדרישה לפנקס עבודה. בהתאם לכך, והגם שטרם בוטל החוק, יצאה הנחיה של משרד הכלכלה לפיה החובה לפנקס עבודה לא תיאכף אם יש במקום העבודה צילום תעודת זהות של הנער (או של הוריו עם ספח בו מופיעים פרטי הנער) וכן אישור רפואי עדכני בהתאם לחוק עבודת נוער. מכאן שאישור רפואי עדין נדרש אך פנקס עבודה לא בכפוף לתעודת זהות.

שעות עבודה – שעות העבודה המותרות להעסקת נערים שונה משל בגירים. העסקה מותרת 8 שעות ליום, ומגיל 16 מותר 9 שעות ביום ובכל מקרה לא יותר מ-40 שעות בשבוע. לפני מנוחה שבועית ובערב חג מותר להעסיק 7 שעות. במהלך יום עבודה של 6 שעות ומעלה יש לתת לנע שלושת רבעי שעה הפסקה מתוכה חצי שעה רצופה. בין יום אחד למשנהו יש חובה של 14 שעות מנוחה.

איסור העסקה במנוחה שבועית – חל איסור מוחלט להעסיק נער במנוחה שבועית. חשוב לזכור: לא ניתן לקבל היתר להעסקה במנוחה השבועית. מנוחה שבועית הינה 36 שעות רצופות לפחות.

איסור עבודת לילה – על פי החוק חל איסור להעסיק נוער בלילה. לגבי ילד וצעיר לומד לילה נחשב תחום השעות שבין שמונה בלילה לשמונה בבוקר למחרת. לגבי צעיר מדובר בטווח השעות שמעשר בלילה ועד שש בבוקר למחרת. ניתן לפנות לשר לקבל היתר העסקה עד השעה 23:00.

הנחיות מקלות ומיוחדות לעבודת לילה – לאור קול זעקה של נערים ומעסיקים רבים בטענה שהמגבלה מונעת מהם אפשרויות תעסוקה יצאה הנחיה של משרד הכלכלה לפיה לא תיאכף העסקת נוער מגיל 16 שנים ומעלה עד חצות (24:00) ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים: ההעסקה הינה בתקופת החופשה הרשמית מהלימודים. המעסיק דאג להסעה הביתה מיד בתום שעות העבודה ולא באמצעות התחבורה הציבורית, וכן כי המעסיק מקפיד על הפסקה של לפחות 14 שעות בן יום אחד למשנהו.

חשוב – יש להקפיד על כל הדרישות של ההנחיה שכן הפרה ולו של אחת מהן תעלה למעסיק ביוקר, לאור הנחית תיעדוף אכיפה במקרה כזה!

נוער "מבוגר" – בעיה נוספת שהתעוררה בחוק הינה לגבי נערים שסיימו את חוק לימודיהם אך טרם מלאו להם 18 שנים. לגבי נערים אלו רצף המגבלות בחוק מגביל מאוד את אפשרויות ההעסקה. לעניין זה החליט משרד הכלכלה להוציא הנחיה מקלה לפיה לגבי נערים שמלאו להם 17.5 שנים ושסיימו את לימודיהם לא יאכפו והם ייחשבו כבגירים לעניין ההוראות העוסקות ב: העסקה של יותר מ-8 שעות ליום או ארבעים לשבוע. העסקה במנוחה שבועית. העסקה לאחר שעה 22:00 ופנקס עבודה.

מכאן שנערים בני 17.5 ומעלה שסיימו את לימודיה, ניתן להעסיק בשבתות, בשעות נוספות ובלילה וניתן לראותם כבגירים לגבי עניינים אלו (כפוף כאמור לכל חוק אחר).

הודעה לעובד – בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) יש למסור לכל עובד, לא יאוחר משלושים יום מהיום שהתחיל לעבוד, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה של העובד. לגבי נוער החוק קובע תקופה קצרה יותר של שבעה ימים.

סיכום – חוק עבודת נוער הינו מהנאכפים ביותר על ידי משרד הכלכלה. הפרה על החוק יכולה לגרור קנסות כבדים ועיצומים כספיים וזאת ללא קשר לזכותו של העובד לתבוע.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2014